北京二中院調(diào)研馳名商標維權案
來源:四川圣興知識產(chǎn)權代理有限公司 發(fā)布時間:2011年04月01日 查看次數(shù):1281
針對馳名商標所有人將馳名商標“跨類保護”誤認為“全類保護”,并以此不分行業(yè)、不分類別地對其他經(jīng)營者的近似標識使用行為提起維權訴訟的現(xiàn)象,北京市第二中級人民法院(以下簡稱北京二中院)從2010年至今進行了廣泛調(diào)研!吧鲜霈F(xiàn)象是經(jīng)營者對馳名商標司法保護的錯誤期待造成的!痹撛合嚓P人士在調(diào)查研究結(jié)束后表示。 此次北京二中院調(diào)研結(jié)果顯示,現(xiàn)階段馳名商標維權案件主要特點有:案件原告的馳名商標確系通過行政或司法程序認定,但原告在維權訴訟中并未理解“個案認定”原則的含義,而是想當然地將其商標視為馳名商標,并且不再另行向維權案件受理法院請求馳名商標的認定;被控涉案侵權商品或服務存在于任何行業(yè),既包括與原告有關聯(lián)的行業(yè),也包括與原告沒有任何關聯(lián)的行業(yè);原告經(jīng)常忽略考慮被告的標識使用行為系商標性使用還是描述性使用;個別案件原告有濫用訴權甚至進行虛假訴訟的嫌疑。 據(jù)介紹,上述特點主要由3個方面的原因?qū)е隆J紫,主觀上原告已將馳名商標視為擁有特權的商標,從而忽視了對馳名商標的特殊保護亦有限制。這是馳名商標榮譽化思維的慣性,亦是馳名商標評選制度負面影響的歷史延續(xù)。甚至在現(xiàn)階段,相當多的馳名商標所有人在其產(chǎn)品包裝上標注“中國馳名商標”字樣,很大程度也是源于其要求所有相同或不同行業(yè)的經(jīng)營者禁用涉案標識的特權思維。其次,客觀上原告對被告標識使用行為的性質(zhì)不予區(qū)分,認為只要使用了與其馳名商標相同或近似的標識,均對其馳名商標的權利構(gòu)成侵犯,對被告使用標識的顯著性強弱等因素則不予考慮。最后則是部分馳名商標所有人利用案件訴訟進行炒作,以期達到提升品牌關注度和知曉度的目的。 其實,就馳名商標特殊保護的問題,最高人民法院已通過一系列司法解釋進行了基礎性規(guī)范,并確定司法認定馳名商標需堅持事后、被動、個案和必要性原則。同時,上述司法解釋還明確了馳名商標特殊保護的范圍,即馳名商標的保護不以注冊為前提,注冊馳名商標的禁止效力可以擴大到非類似商品或服務上。 經(jīng)調(diào)研,北京二中院認為,在審理上述馳名商標維權案件時,還可以采取以下具體對策。首先,強化釋明,澄清馳名商標的本質(zhì)。人民法院有義務對馳名商標所有人釋明馳名商標本質(zhì)是法律為所有商標提供的一種可能的特殊保護,并非是一種商標的特殊類型,更不是一種榮譽稱號。案件承辦法官則應積極運用釋明權,對存在錯誤觀念的原告耐心解釋馳名商標的立法本意和司法立場。其次,明確商標描述性使用不構(gòu)成侵權,并確定被告的標識使用行為屬于商標性使用,才是商標侵權認定的必要條件。而對通用名稱的善意使用,以及對標識本身固有含義的善意使用等,均是商標描述性使用,則不應認定侵權。最后,需明確馳名商標特殊保護的限制。例如在馳名商標維權案件中,原告均應重新提出馳名商標認定請求,曾經(jīng)的馳名商標認定,只能作為曾受馳名商標保護的記錄用于參考等。新聞來源:中國知識產(chǎn)權報
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